Объекты интеллектуальных прав

Содержание

Виды интеллектуальных прав в современном российском законодательстве

Интеллектуальные права, также называемые правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, — это законодательно установленная возможность лица распоряжаться данного вида собственностью по своему усмотрению. В том числе допускается передача права на использование третьим лицам либо, напротив, применение в их отношении различных запретов. Данная сфера регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. О том, какие виды интеллектуальных прав существуют, будет рассказано в данной статье.

Понятие и виды прав интеллектуальной собственности

Как уже говорилось в анонсе, интеллектуальные права — это права какого-либо лица на продукты интеллектуальной деятельности. Названий у данного вида прав очень много. Например, существует такое определение как субъективные права интеллектуальной собственности, что является просто ещё одним синонимом данного термина.

Если обратиться к российскому классификатору субъективных прав, то можно заметить, что данный вид прав классифицируется как субъективные права на нематериальные блага. Это логичное решение составителей, поскольку речь здесь идет не о материальных предметах.

Следует отметить, что существуют различные виды интеллектуальных прав, отличающиеся друг от друга, часто возникающие совместно либо при особых обстоятельствах. Исходя из статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права включают следующие виды:

  • имущественные интеллектуальные права;
  • личные неимущественные права;
  • иные права.

Пока рассмотрим эти виды интеллектуальных прав поверхностно, чтобы получить комплексное представление о предмете разговора. Начнём по порядку.

1. Имущественные права — это вид интеллектуальных прав, которые можно использовать в сделках, продавать и передавать по усмотрению правообладателя либо в силу каких-то договоров, которые устанавливают требования по обращению с этим видом прав. Самое главное отличие имущественных прав заключается в том, что они не привязаны непосредственно к автору. К категории имущественных прав относится и исключительное право. Оно включает в себя следующее:

  • право пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности любым образом, не противоречащим действующему законодательству (подробности можно прочесть в первом пункте 1229 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации РФ);
  • право свободно передавать, отчуждать, продавать и любыми другими способами распоряжаться продуктом интеллектуальной деятельности;
  • право позволять и воспрещать третьим лицам пользоваться продуктом интеллектуальной деятельности (подробности можно прочесть в 1233 статье Гражданского кодекса Российской Федерации);
  • право на юридическую защиту продукта интеллектуальной деятельности.

2. Личные неимущественные права — это те виды интеллектуальных прав, которые имеют прямое отношение к автору данного произведения. Они не могут быть объектом сделок и быть переданы третьим лицам. Что сюда входит? Например, право на авторство. С точки зрения законодательства нельзя осуществить сделку, в рамках которой автор передаёт право называться автором произведения другому лицу. Подробнее об этом можно прочесть во втором пункте 1228 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Ещё шире освящает этот вопрос вся 70 глава данного кодекса, поскольку она целиком посвящена авторскому праву.

3. Иные интеллектуальные права — это те категории интеллектуальных прав, которые могут быть установлены только в отношении отдельных видов объектов права интеллектуальной собственности.

Виды объектов интеллектуальных прав

Какие существуют виды объектов интеллектуальных прав? Может показаться, что их трудно перечислить, но это не так. Статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации приводит все виды объектов интеллектуальной собственности. Если же в данном перечне нет какого-либо продукта, то это может означать лишь то, что данный вид не относится к тем, которые подлежат правовой охране.

Следует отметить, что виды интеллектуальных прав для удобства принято классифицировать по группам, каждая из которых предполагает собственный правовой подход.

1) Авторское право — это тот вид интеллектуальных прав, который можно рассматривать как наиболее широкий. Термин применяется и в области литературы, и в области науки. При этом понятие авторского права возникает при наличии произведения, как некой объективной формы, представляющей авторскую идею. Если высказаться проще, то можно сказать, что такой вид интеллектуальных прав, как авторское право, охраняет именно конкретную форму реализации: книгу, картину и т.д., но не в состоянии защитить её идею.

Авторское право может быть отнесено далеко не ко всем видам продуктов интеллектуальной деятельности человека. Например, в эту категорию не попадут официальные документы, государственная символика, концепции, процессы, языки программирования, факты, способы решения каких-либо технических задач, методы и подходы к организационным вопросам, а также многое другое.

2) Права, смежные с авторскими — это тот вид интеллектуальных прав, который относится к нетворческим направлениям деятельности. Как правило, в любом государстве может быть установлен собственный перечень смежных прав. В частности, в эту категорию чаще всего относят эфирное вещание или сообщения по кабелю, фонограммы и многое другое.

3) Патентное право — это тот вид интеллектуальных прав, который относится к различным изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам. Здесь важно провести чёткое разграничение таких понятий, как «открытие» и «изобретение», поскольку изобретение — это продукт человеческой деятельности, создание чего-то, чего не существовало прежде, а открытие — это констатация какого-то существующего факта или явления, до сих пор неизвестного человечеству. На открытия интеллектуальные права не распространяются.

4) Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности, на которые тоже могут распространяться некоторые виды интеллектуальных прав. Среди прочего: производственные секреты, достижения селекционеров и т.д.

5) Средства индивидуализации юридических лиц, включающие товарные знаки, фирменные наименования и другое. Регулирование данной области производит единый правовой институт охраны маркетинговых обозначений.

В чём отличие прав автора и правообладателя?

В первую очередь важно определиться, кто такой автор. Автор — это лицо, которое создало произведение. Чтобы считать произведение созданным, необходимо два условия:

  1. творческий вклад человека,
  2. объективная форма выражения произведения.

Творческий вклад признаётся, если лицо самостоятельно проделало какую-либо работу для создания некого произведения. Результат, полученный механическим путём, не будет считать произведением, а тот, кто его запустил — автором.

Следует отметить, что даже ручной поиск информации и ее систематизация может рассматриваться как минимальный творческий вклад, так что составление справочника — это создание произведения.

Объективная форма выражения — это наличие некого материального носителя, дающего возможность ознакомиться с произведением автора. Грубо говоря, мало прочитать стих или спеть песню: нужна запись текста, нот, либо хотя бы аудио- или видеозапись.

Если оба условия соблюдены, то это означает, что с юридической точки зрения есть автор и есть произведение.

Автор обладает всеми правами на своё произведение. Фактически является самым главным правообладателем.

Но возможна передача исключительных прав другому правообладателю. Это может быть осуществлено через договор отчуждения, либо по договору предоставления права пользования на различных условиях. Но это не передаст абсолютно все права (к примеру, не затронет право авторства).

В некоторых ситуациях, например, при наличии трудового договора, автор может заранее отказаться от исключительных прав на произведение в пользу другой стороны договора.

В чём особенность интеллектуальных прав публикатора

Такой вид интеллектуальный прав, как право публикатора, — это нововведение в отечественном законодательстве. Это важно, поскольку позволяет разобраться с вопросом о том, как могут быть обнародованы те произведения, которые не были доведены до публики при жизни автора.

Согласно 1337 Гражданского кодекса Российской Федерации, публикатор — это то лицо, которое занимается обнародованием такого произведения, разумеется, при условии, что оно с законодательной точки зрения может попасть в общественное достояние. Следует отметить, что публикатор, как лицо, осуществляющее публикацию, имеет право действовать так только в отношении произведений. На другие виды объектов, созданных автором, его полномочия не распространяются.

Публикатор не имеет права осуществлять свою деятельность в отношении некоторых видов произведений. Что же это за такие категории? В основном это те виды произведений, которые находятся в архивах муниципального или государственного уровня.

Предоставляемые публикатору виды прав включают:

  1. Исключительное право на произведение, которое он обнародовал. Право предполагает всё то, что предусмотрено в Гражданском кодексе Российской Федерации в статье 1339.
  2. Право указать своё имя в обнародованном произведении. При этом имя требуется сохранять в случае его переработки, либо публикации на иностранном языке и при прочих видах, предполагающих изменение изначальной формы.

Следует отметить, что обнародование произведения должно производиться в соответствии с 3 пунктом статьи 1268 Гражданского кодекса Российской Федерации. В первую очередь, необходимо учесть, что данная процедура не должна противоречить авторской воле. Например, автор произведения вправе указать в дневнике, завещании, письме или какой-либо иной форме, что он не желает, чтобы данная его работа стала достоянием общественности. Это требование нужно уважать. Публикация в таких случаях недопустима.

Исключительное право лица, осуществляющего публикацию, включает:

  • воспроизведение произведения;
  • распространение произведения или его копий посредством реализации;
  • осуществление проката произведения или его копий;
  • публичная демонстрация произведения;
  • сообщение произведения по кабельной связи;
  • отправление заграницу произведения или его копий в целях реализации;
  • публичное исполнение;
  • сообщение произведения в эфир;
  • доведение произведения до масс каким-либо иным образом.

Имеются и иные виды установления статуса публикатора. Например, публикатор может выступить одновременно и переводчиком, либо кем-то ещё. Приведём пару ситуаций. Допустим, некий переводчик решил опубликовать на русском языке произведение английского автора, которое до сих пор не было известно публике. Соответственно, такой публикатор занимается уже не только одним видом работы — доведением до общественности произведения, но и выступает в роли человека, занимающегося творчеством, — переводчика. Таким образом, у данного лица появляется уже два статуса по отношению к данному произведению. С одной стороны, он публикатор, а с другой — переводчик. Все виды прав, которые полагаются в обоих случаях, должны быть соблюдены в отношении данного лица.

Исключительное право публикатора действует в течение двадцати пяти лет после того, как произведение было впервые обнародовано.

Следует ещё раз отметить, что публикатор обладает далеко не всеми видами интеллектуальных прав на публикуемое произведение. Если будет установлено, что он пытается присвоить себе авторство, либо как-то иначе посягнуть на интеллектуальные неимущественные права автора, то его право публикатора может быть прекращено. Обычно такая процедура производится в порядке судебного решения. Чаще всего в этих делах руководствуются статьёй 1342 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Гражданский кодекс Российской Федерации посвящает первый пункт статьи 1343 вопросу того, как правильно устанавливать права на обнародованное произведение, если на них претендуют публикатор и некое лицо, выступающее в качестве покупателя прав на произведение. Как правило, всё регулируется при помощи договора, а то, какой вариант будет использован в каждом конкретном случае, зависит от соглашения сторон.

Что же касается того, какие виды интеллектуальных прав будут переданы тем или иным лицам, как будет производиться распространение оригинала и копий произведений, и многих других вопросов, то здесь будут действовать стандартные условия, установленные в статье 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации. Например, если публикатор продаст свои права, то дальнейшие публикации могут осуществляться уже без его согласия и без выплаты вознаграждения.

Понятие и виды интеллектуальных прав неимущественного характера

Перечислим существующие виды интеллектуальных прав неимущественного характера:

  • право на имя,
  • право авторства,
  • право на неприкосновенность произведения,
  • право на защиту репутации автора.

Что же означает выражение «неимущественные интеллектуальные права»? Всё довольно просто. В отличие от имущественных, неимущественными являются безусловные права, от которых нельзя отказаться. Кроме того, эти права не прекращаются в связи с тем, что прошёл установленный законодательством промежуток времени. Как известно, основные виды интеллектуальных прав могут передаваться, продаваться, изменяться. Но неимущественные не рассматриваются как объекты сделок. Ими нельзя распоряжаться тем же образом. Этот вид интеллектуальных прав разработан из тех соображений, что общество имеет право знать имя истинного создателя того или иного произведения, а также иметь возможность ознакомиться с этой работой в её оригинальном, а не искажённом воплощении. Невозможно даже юридически оформить сделку, при которой если автор объявит об отказе от интеллектуальных прав неимущественного характера, то она будет признана недействительной. Если же каким-то образом она была проведена, то её результаты не имеют никакой юридической силы. Авторство сохранятся за автором. Но отдельно следует рассмотреть последний пункт — право на защиту репутации. О нём мы ещё поговорим ниже, так как это особый вид интеллектуального права неимущественного характера, который действительно может передаваться по наследству третьим лицам.

Рассмотрим подробно существующие категории интеллектуальных прав неимущественного характера.

  • Право авторства — право значится в качестве автора своей работы.
  • Право автора на имя — право использовать для подписи работы своё или любое желаемое имя, либо вообще не подписывать произведение никак, оставшись анонимом.
  • Право на неприкосновенность произведения — не разрешается внесение каких-либо поправок, корректировок, сокращений, прибавлений и других изменений к произведению, если он не дал на то личное согласие. Следует отметить, что данный вид интеллектуальных прав неимущественного характера предполагает также и то, что к произведению нельзя прибавлять комментарии, послесловия, иллюстрации и т.д. Подробнее об этом рассказывает Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 1266.
  • Право на защиту репутации автора — этот вид интеллектуального права неимущественного характера тесно связан с предыдущим. Их легко перепутать. Тем не менее, есть разница. Здесь речь идёт о том, что произведение защищено от каких-либо прибавлений, способных повредить репутации автора, выставить его в неблагоприятном свете. Следует отметить, что защита чести и достоинства создателя произведения происходит и после того, как он умер. Данный вопрос рассматривается в уже упомянутой выше стать 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом издатель, имя или наименование которого указано на произведении, считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление.

Эти отношения сохраняются до тех пор, пока автор не решит раскрыть свою личность.

Как известно, существует процедура перехода произведений в общественное достояние. Это довольно сложный вопрос, так как известно, что личное неимущественное право не имеет сроков. В связи с этим очень сложно порой разобраться в видах интеллектуальных прав, которые продолжают и прекращают действие в момент перехода прав на произведение в общественное достояние. Здесь необходимо обратиться к законодательству и разъяснить, что же оно говорит о сохранении видов интеллектуальных прав на произведение.

Итак, наследники имеют право защищать интересы автора, но сами не получают те же виды интеллектуальных прав, что были закреплены за ним. В частности, наследник не имеет оснований для того, чтобы присвоить себе авторство произведения. Тем не менее, он может продолжать защищать репутацию автора — в этом закон его не ограничивает. Что же предполагает такой вид интеллектуальных прав неимущественного характера? Суть состоит в следующем: наследник, правопреемник или иное заинтересованное лицо может отстаивать интересы автора, требовать сохранения целостности произведения, сохранения авторства и принимать законодательные меры против тех, кто нарушил какое-либо из этих прав.

На первый взгляд такое разграничение видов интеллектуальных прав между умершим автором и его наследниками выглядит справедливым и единственным возможным. Не случайно именно эти положения закреплены в статье 1267 Гражданского кодекса Российской Федерации. Но, к сожалению, на практике это не всегда приводит к положительным результатам. Следует понимать, что далеко не все наследники являются людьми, понимающими авторский замысел, разделяющими убеждения автора и его интересы. Часто происходит так, что наследники своими запретами препятствуют популярности автора, изданию его новых книг, появлению экранизаций и т.д. Как-то повлиять на них с законодательной точки зрения практически не представляется возможным. Это говорит о том, что имея в руках даже не самые существенные виды интеллектуальных прав, человек с превратными представлениями, может действовать вне интересов умершего автора. К сожалению, подобные ситуации не нашли какой-либо приемлемой формы юридической оценки. На сегодняшний день данная область остаётся непроработанной.

Иные виды интеллектуальных прав

1. Право следования. Это очень важный для творческих людей вид интеллектуального права. Понять, в чём его суть, проще всего на примере. Допустим, есть некий художник, поэт, музыкант и т.д. Он создаёт некое произведение, на которое у него, безусловно, имеются определённые виды интеллектуальных прав. Среди прочих необходимо и такое право, которое бы помогло отстаивать интересы этого автора в будущем. Например, роман писателя внезапно набрал популярность, вследствие чего допечатали дополнительный тираж, либо музыка композитора стала пользоваться спросом и была записана на множество дисков. В связи с этим требуется такой вид интеллектуального права, который бы мог обеспечить автору некоторые отчисления, исчисляемые в процентах от продаж этой продукции. Это важный вид интеллектуальных прав, поскольку никто не способен точно предугадать, каким образом будет цениться в будущем то или иное произведение искусства, в то время как многие авторы вынуждены ради денег порой продавать свои работы за бесценок. В связи с этим законодательно введено право следования, которое распространяется на произведения изобразительного искусства, рукописи и музыкальные произведения.

2. Право на получение патента — это вид интеллектуальных прав, который часто упоминается в связи с регистрацией прав на продукты интеллектуальной деятельности — в первую очередь, изобретения. Учитывая, что интеллектуальные права могут быть проданы, то патент на изобретение разрешается получить лицу, которое стало новым правообладателем. Установлены и другие ситуации, в которых данный вид интеллектуальных прав переходит к другому лицу. Среди прочего следует отметить, что среди прочего способен передавать данное интеллектуальное право договор, виды которого могут быть разнообразными, но чаще всего речь идёт о трудовом. То есть, если, например, учёный работает в неком институте, то право на патентование его изобретения остаётся за учреждением, согласно трудовому договору.

3. Право доступа — это вид исключительных прав, относящийся к предметам архитектуры и изобразительного искусства. Согласно статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации, данный вид интеллектуальных прав включается в категорию «иные интеллектуальные права». Следует отметить, что в законодательствах иных стран право доступа относится не только к архитектурным произведениям и произведениям живописцев, но и к другим формам искусства. Однако сейчас мы рассматриваем исключительно российское законодательство. Суть данного вида интеллектуальных прав сводится к тому, что некоторые объекты интеллектуальной собственности являются уникальными, невоспроизводимыми объектами. Если, например, музыка или рукопись могут иметь цифровое выражение и печататься на однотипных носителях, то картина или здания рассматриваются как уникальные объекты, доступ к которым должен быть открыт их автору. В частности, воспрещается препятствовать фото- и видеосъёмке произведения автором. Но есть и исключения, если подписан договор, согласно которому, автор отказывается от такого вида интеллектуального права, как право доступа. В рамках данного права вводится понятие «собственник произведения» — то есть лицо, являющееся непосредственным владельцем оригинала объекта интеллектуальной деятельности. Собственник произведения обязан не препятствовать реализации права доступа автора к своему творению. Право доступа сохраняется даже в тех случаях, когда, например, произведение передано в аренду третьему лицу. Собственник не имеет права скрывать от автора место, где находится его творения. Сделав фото- и видеосъёмку, автор может распоряжаться полученными материалами по своему усмотрению, не спрашивая на это разрешения владельца.

4. Право на отзыв — это довольно сложный для реализации вид интеллектуальных прав автора. Его суть проще всего объяснить на примере. Допустим, некий автор решил по своим соображениям вернуть себе своё творение. Он имеет на это полное право, но лишь с тем условием, что возместит владельцу всё те убытки, которые тот понесёт в силу такого решения. Это не всегда одна только стоимость произведения. Вполне возможно, что потребуется покрыть и другие сопутствующие расходы. Сложность реализации такого интеллектуального права автора заключается ещё и в том, что в случае книг придётся отзывать тиражи и т.д. То есть, в зависимости от формы интеллектуальной собственности, возникнут свои нюансы, которые значительно усложнят данную процедуру. Многие нюансы осуществления данного вида интеллектуального права раскрыты в 1269 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следует учитывать, что данный вид интеллектуальных прав не может быть реализован в нашей стране в отношении компьютерных программ и произведениям, ставшим частью некой структуры, например, архитектурным элементам одного большого здания и т.д.

5. Право на вознаграждение является элементом исключительного права. В статье 1245 Гражданского кодекса Российской Федерации говорится, что подобная ситуация возможна в отношении фонограмм и произведений аудиовизуального характера. Эту тему освещает ещё и 3 пункт 1263 статьи Гражданского кодекса, который затрагивает вопрос публичного исполнения и сообщения в эфир продуктов интеллектуальной деятельности.

>Тема 10. Защита интеллектуальной собственности

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

Всякая новая идея, провозглашение и осуществле­ние которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто ее создал, и было бы ограничением прав человека не рассматривать новое промышленное изобретение как собственность его творила.

Французский патентный закон от 7 января 1791 г.

Виды интеллектуальной собственности

В соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, принятой в 1883 г., объектами охраны интеллектуаль­ной собственности являются:

• новые решения технических задач (изобретения);

• полезные модели, дизайн изделий.

По Парижской конвенции научные открытия не относятся к интел­лектуальной собственности, поскольку международное право не фикси­рует права собственности применительно к научным открытиям. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» также предусматривает, что авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, систе­мы, способы, концепции, принципы, открытия, факты (ст. 6, п. 3).

Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллектуаль­ной собственности (ВОИС), принятая в Стокгольме 14 июля 1967 г., предусматривает следующие объекты интеллектуальной собственно­сти:

• литературные, художественные произведения и научные труды;

• исполнительскую деятельность артистов, фонограммы и радио­передачи;

• изобретения во всех областях человеческой деятельности;

• научные открытия;

• промышленные образцы;

• товарные знаки, знаки обслуживания, коммерческие наименова­ния и обозначения;

• пресечение недобросовестной конкуренции (способ защиты ин­теллектуальной собственности).

Интеллектуальная собственность — исключительное право физи­ческого или юридического лица на результаты интеллектуальной дея­тельности и приравненные к ним средства индивидуализации юриди­ческого лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (ст. 138, Гражданский кодекс РФ).

Интеллектуальная собственность научно-технической и производ­ственной сфер включает объекты промышленной собственности, объек­ты авторского права, права на секреты.

Объекты промышленной собственности: Патент на изобретение. Свидетельство на полезную модель. Патент на промышленный образец. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания). Свидетельство на право пользования фир­менным наименованием (свидетельства о регистрации юридического лица). Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения. Право на пресечение недобросовестной конкуренции.

Объекты авторского права: Права на программы ЭВМ. Права на базы данных. Права на топологию интегральных микросхем. Права на научные публикации.

Коммерческая тайна (ноу-хау): Права на коммерческие секреты. Права на производственные секреты. Права на организационно-управленческие секреты.

Права на объекты промышленной собственности — это исключи­тельные права, охраняющие содержание созданных технических ре­шений и художественно-конструкторских решений, а также исклю­чительные права на средства индивидуализации хозяйствующих на рынке производителей товаров и услуг.

Объектами промышленной собственности являются изобретения, по­лезные модели, промышленные образцы, научные открытия; товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования; право на пресе­чение недобросовестной конкуренции.

Изобретение — новое и обладающее существенными отличиями тех­ническое решение задачи, дающее положительный эффект. Объектами изобретения являются: устройство; способ; вещество; применение ранее известных устройств, способа, вещества по новому назначению.

Под устройством понимается система расположенных в простран­стве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с дру­гом: машины, приборы, механизмы, инструменты, транспортные сред­ства, оборудование, сооружения и т. д.

К способам как объектам изобретения относятся процессы выпол­нения действий над материальным объектом с помощью материаль­ных объектов. Способ — это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности или с соблюдением определен­ных правил. Они подразделяются на две группы:

1. Способы, направленные на изготовление продуктов (изделий, ве­ществ и т. д.); на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка, регулирование и т. д.).

2. Способы, в результате которых определяется состояние предме­тов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т. д.),

Изобретение на применение не характеризуется ни конструктивными, ни технологическими, ни качественными средствами. Его суть заключа­ется в установлении новых свойств уже известных объектов и определе­нии новых областей их использования.

Полезная модель — конструктивное выполнение средств производ­ства и предметов потребления, а также их составных частей — отлича­ется от изобретения более низким требуемым уровнем технологиче­ского процесса и более коротким сроком охраны. Полезная модель, как и изобретение, является техническим решением задачи. Их основ­ные различия заключаются в двух моментах. Во-первых, в качестве полезных моделей охраняются не любые технические решения, а лишь устройства. Во-вторых, к полезным моделям не предъявляется требо­ваний изобретательского уровня.

Промышленный образец — это художественно-конструкторское ре­шение изделия, определяющее его внешний вид. Если изделие воспро­изведено промышленными средствами, то оно охраняется законом о промышленной собственности. Если изделие существует в единичном экземпляре, то охраняется законом об авторском праве («копирайта).

Научное открытие — признание явлений, свойств или законов ма­териального мира, которые до сих пор не были познаны и не допуска­ли проверки. Согласно Женевскому договору о международной реги­страции научных открытий (1978 г.), объектом открытия признается неизвестное ранее свойство или закономерность материального мира.

Рационализаторское предложение — техническое решение, являюще­еся новым и полезным и предусматривающее изменение конструкции изделий, технологии производства или изменение состава материала. К рационализаторским предложениям относятся: проекты (чертежи или технические проекты); конструкции; технологические процессы.

Товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров — обозначения или назва­ния, служащие для отличия товаров или услуг одного производителя от товаров или услуг другого производителя.

Товарный знак (слово, рисунок) лишь проставляется на изделии в отличие от промышленного образца, который является составной частью самого промышленного изделия (форма, цвет, рисунок изделия),

Знак обслуживания — это товарный знак, связанный с предоставле­нием услуг. Используется знак обслуживания отелями, ресторанами, туристическими бюро, прачечными, химчистками, авиакомпаниями, агентствами по прокату и др.

Фирменные наименования характеризуют репутацию и положение предприятия в целом. Служат для его распознавания и выделения из числа других, а также полезным источником информации для потре­бителей. Охрана фирменных наименований предусмотрена законода­тельством большинства стран. Но правовые режимы в отношении их резко отличаются, так как определяются положениями гражданского и торгового права. Во многих странах введены различные системы ре­гистрации фирменных наименований.

Наименование места происхождения товара — это географическое на­звание страны, населенного пункта, местности, где произведен продукт. По наименованию места происхождения можно судить о специфических свойствах и качестве товара, которые определяются географическими условиями района, где этот продукт произвели. Использовать место про­исхождения правомочны только предприятия, расположенные в данной географической зоне, и только применительно к конкретным продуктам, произведенным в этих зонах («Боржоми»).

Указания на источник происхождения товара — наименование, вы­ражение или знак, которые покалывают, откуда поступил данный продукт («Сделано в России»).

Право на пресечение недобросовестной конкуренции включено в про­мышленную собственность в связи с тем, что акты недобросовестной конкуренции часто являются нарушением права на объекты промыш­ленной собственности.

Авторское право (копирайт) распространяется на произведения на­уки, литературы, искусства, которые являются результатом творче­ской деятельности, независимо от назначения, достоинства и способа выражения произведения. Авторское право — исключительные права, охраняющие не содержание произведения, а его форму. Охрана литера­турных и художественных произведений регулируется Бернской Кон­венцией (1886 г.), открытой для всех государств. Авторское право обозначает право на данное произведение, на изго­товление и распространение его копий либо самим автором, либо с разрешения последнего, а также право автора пресекать любые искажения своего произведения и получать в течение всей жизни и 50 лет после смерти доход, который приносит его произведение. Объектами авторского права в научно-технической и промышленной сферах яв­ляются программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, научные публикации.

Программа для ЭВМ— объективная форма предоставления совокуп­ности данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного ре­зультата.

База данных — объективная форма представления и организации со­вокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Топология интегральных микросхем — зафиксированное на матери­альном носителе пространственно-геометрическое расположение сово­купности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Она предназначена для выполнения функций электронной микро­схемы.

Коммерческая тайна (ноу-хау) — информация технического, органи­зационного, служебного или коммерческого характера, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не­известности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее кон­фиденциальности (ст. 139, Гражданский кодекс). К объектам коммерче­ской тайны относятся коммерческие, производственные и организаци­онно-управленческие секреты.

Коммерческие секреты — сведения о конъюнктуре рынка, банков­ских отношениях, кредитах, ссудах, долгах и объемах коммерческой деятельности; сведения о заключенных договорах; списки клиентов; деловая переписка; формы и виды расчетов и т. д.

Производственные секреты — это не защищенные патентами изобре­тения, опытные образцы, результаты НИОКР, конструкторская, техно­логическая, проектная документация и т. д.

Организационно-управленческие секреты — системы организации про­изводства, маркетинга, управления качеством, персоналом, финансами.

Защита результатов НИОКР — важнейшая задача любых предприя­тий, поскольку без правовой защиты они легко могут стать жертвами конкурентов. При публикации сведений о новых разработках или вы­пуске продукта на рынок без патентной защиты конкурент получает возможность сэкономить время и средства на НИОКР и за счет этого получить дополнительную прибыль. Более того, он может неожидан­но запатентовать нужную разработку, что поставит под угрозу выпуск продукции на предприятии, первоначально владевшем ею.

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности обес­печивается на основе патентного законодательства, законодательства по защите от недобросовестной конкуренции (права на коммерческую тайну), авторского права, законодательства о средствах индивидуали­зации.

Техническое новшество можно защитить от использования другими лицами путем оформления патента на изобретение, патента на про­мышленный образец, свидетельства на полезную модель или ноу-хау.

Патент (лат. открытый) — юридически закрепленное ис­ключительное право пользования, производства и продажи продук­ции на период, предусмотренный законодательством.

Страновая специализация в патентовании прослеживается доволь­но четко. Американское патентование связано преимущественно с медициной, японское — с системами переработки информации, вклю­чая фотографию, телевидение, производство современных музыкальных инструментов, немецкое — с механическими системами и органической химией.

Процедура оформления патентных прав включает следующие этапы:

• подача заявки, на изобретение (промышленный образец, полезная модель) в Патентное ведомство;

* проведение формальной экспертизы заявки;

• проведение экспертизы заявки по существу;

* государственная регистрация и выдача патента (свидетельства) или отказ в выдаче патента (свидетельства).

При выборе формы правовой охраны возможны варианты:

• техническое решение на устройство можно оформить как полез­ную модель или как изобретение;

• ноу-хау можно оформить только документально без необходи­мых для сохранения тайны мер организационного и техническо­го характера или с ними;

• передачу результатов исследований и разработок в уставный ка­питал можно оформить с помощью лицензии или патента.

Передача исключительных прав

На рынке интеллектуальной собственности товаром являются права на объекты интеллектуальной собственности, которые могут быть прода­ны, сданы в аренду, подарены, переданы по наследству, отданы в залог. Права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие разным лицам, могут быть объединены для защиты крупного инвести­ционного проекта.

Передача другим лицам права использования объектов интеллекту­альной собственности осуществляется на основе предоставления лицен­зионного договора или договора об уступке прав.

По договору об уступке патента происходит продажа всех исключи­тельных прав на запатентованный объект промышленной собственно­сти и приобретение этих прав другим лицом, которое становится новым патентообладателем по договору. Договор требует регистрации.

Перед выдачей лицензии возможно заключение предлицензионного договора. Договор о намерениях фиксирует намерение сторон, со­держит план дальнейших переговоров и не накладывает конкретных обязательств. Договор о конфиденциальности предполагает передачу определенной информации и включает обязательства сторон по со­хранению ее в тайне. Опционный договор предполагает обязательство заключения в будущем договора о передаче имущества на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Лицензия — это соглашение о приобретении прав на использова­ние объектов интеллектуальной собственности, заключенное меж­ду лицензиаром (владельцем исключительных прав) и лицензиатом (получателем прав в отношении объекта лицензионного соглаше­ния).

По лицензионному договору владелец научно-технических достиже­ний, изобретений, ноу-хау, промышленных образцов, товарных знаков передает и разрешает использовать их своему контрагенту в обуслов­ленных соглашением пределах и на определенный срок, а последний обязуется вносить обусловленные платежи и выполнять другие обяза­тельства, предусмотренные договором.

Лицензионный договор должен содержать следующие условия: пред­мет договора, объем передаваемых прав, срок действия договора, терри­тория действия договора, цена лицензии, а также гарантии и ответствен­ность сторон, обеспечение конфиденциальности, условия разрешения споров и расторжения договора.

Лицензирование может быть добровольным и принудительным. Принудительная лицензия выдается без согласия патентовладельца по решению государственного органа при наличии определенных за­коном обстоятельств (недостаточное использование патентооблада­телем изобретения’или промышленного образца в течение 4 лет, по­лезной модели — в течение 3 лет с даты выдачи патента).

По объему передаваемых прав лицензионные договоры можно разделить на следующие: простая лицензия; исключительная ли­цензия; полная лицензия; перекрестная лицензия; сублицензия.

Лицензия неисключительная (простая) — договор, предусматрива­ющий передачу лицензиату прав на использование объекта интеллек­туальной собственности с сохранением за лицензиаром права на ис­пользование и права выдачи лицензии другим лицам.

Лицензия исключительная — договор, предусматривающий переда­чу лицензиату прав на использование объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права на использование, но без сохранения права выдачи лицензий другим лицам по способам, срокам и территориям использования, установленным в договоре.

Лицензия полная — договор, предусматривающий передачу лицензи­ату прав на использование объекта интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права на использование и права выдачи лицензий другим лицам по способам, срокам и территориям использо­вания, установленным в договоре.

Лицензия перекрестная — правовой документ по взаимному предо­ставлению патентных прав различными патентодателями.

Сублицензия — разновидность простых и исключительных лицензий, отличающаяся от последних тем, что заключает их контрагент-лицензи­ат, купивший первоначальную лицензию. По условиям и объему переда­ваемых прав сублицензия полностью зависит от первоначально4заклю­ченного лицензионного договора. Лицензиаты, получившие простую лицензию, передавать сублицензию не имеют права.

В России активно формируется лицензионный рынок. С момента принятия Патентного закона (1992 г.) продано более 10 тыс. лицензий на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, заключе­но свыше 11 тыс. соглашений по товарным знакам. Основную часть российского рынка лицензий составляют неисключительные лицен­зии (57,6%) и договоры об уступке патента (33,8%). Доля исключи­тельных лицензий незначительна (8,6%).

По предмету договоров различают патентную и беспатентную ли­цензии, франчайзинговый договор, авторский договор, оберточную лицензию.

Патентная лицензия предоставляет лицензиату право на использо­вание изобретения, изготовление на его основе продукта, продажу про­дукта.

Беспатентная лицензия — договор о передаче ноу-хау (коммерче­ской тайны). Обязательным условием такого договора является обо­юдное обеспечение конфиденциальности в отношении ноу-хау. Дан­ный вид договора не требует регистрации.

Лицензия о предоставлении права на использование товарного знака должна содержать срок, на который предоставляется лицензия, спосо­бы использования товарного знака, перечень товаров, которые будет индивидуализировать товарный знак.

Франчайзинговый договор (договор о коммерческой концессии) заклю­чается при передаче технологий. В отличие от патентной лицензии здесь передаются техпроцесс и оборудование, включая ноу-хау. Раз­новидностями франчайзинга являются прямой франчайзинг (простая лицензия) и мастер франшиза (исключительная лицензия).

Авторский договор — договор о передаче авторских прав. Наиболее распространенной формой передачи авторских прав является издатель­ский договор (договор о публикации) — лицензия, выдаваемая издателю владельцем авторского права. Лицензия может быть выдана как на одно издание, так и на переиздание произведения. Лицензиату могут быть пе­реданы дополнительные права: на предшествующую изданию публика­цию отрывков произведения, на хранение произведения в памяти компь­ютера, доступной широкой публике; на выдачу сублицензий.

Оберточная лицензия заключается при продаже массовым пользо­вателям программы для ЭВМ или базы данных. Условия лицензион­ного соглашения излагаются на передаваемых экземплярах. Вскрытие упаковки означает заключение договора.

Цена лицензии — выплаты лицензиата лицензиару, осуществляе­мые в виде разового фиксированного (паушального) платежа, перио­дического платежа (роялти) или комбинированным способом.

Паушальный платеж выплачивается вне зависимости от фактиче­ских размеров реализуемой лицензионной продукции единовременно в момент начала коммерческой реализации или в рассрочку (например, 50% суммы — после подписания соглашения, 40% — после завер­шения поставок, 10% — после начала коммерческой реализации). При фиксированном платеже лицензиар избавлен от рисков, связанных с неудачным использованием объекта лицензии, а лицензиат — от кон­троля за его коммерческой деятельностью.

Роялти — периодические отчисления по фиксированной ставке от объема реализуемой по лицензии продукции. В этом случае расчет пла­тежей идет по реальной прибыли, что выгодно и лицензиару, и лицен­зиату. Платежи могут быть в форме отчислений от объема продаж, на­логооблагаемого дохода, чистой прибыли и др.

Комбинированные платежи — часть (25% расчетной цены лицензии) в форме паушального платежа, остальное — по роялти. Избавляют ли­цензиата от необходимости нести большие расходы в случае неудачно­го освоения объекта лицензии.

Ущерб от нарушения исключительных прав

Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хра­нение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобрете­ние, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяй­ственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленно­го непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. Американская фирма КОДАК нарушила ряд патентов американской фирмы ПОЛАРОИД на бытовые фотоаппараты мгновенного действия. Судебный процесс по иску патентовладельца длился более десяти лет. В результате по решению Верховного Суда США фирма КОДАК упла­тила патентовладельцу $494 млн.

Секретность в условиях рынка защищает производителя от недобро­совестной конкуренции, к которой относятся различные противоправ­ные действия в виде скрытого использования торговой марки, поддел­ки продукции конкурентов, обманной рекламы, демпинга и т. п.

Не последнее место в способах недобросовестной конкуренции занимает промышленный шпионаж — незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконное использование сек­ретной информации лицом или предприятием, неуполномоченным на то ее владельцем. Объектом промышленного шпионажа могут выступать документы, чертежи, образцы продукции, неоформленные патенты, технические проекты, маркетинговая информация и т. п. Промышленный шпионаж осуществляется путем шантажа или подкупа служащих, а также использования технических средств: лазер­ной системы подслушивания разговоров по вибрации стекол; теле­камеры, соединенной с оптическими волокнами в стене; системы считывания данных с экрана компьютера; микрофона узконаправ­ленного действия; «жучка», вмонтированного в окно, выключатель или телефонную сеть.

Один из главных каналов утечки информации — персонал. Суще­ствует практика подписания с сотрудником соглашения, по которому ему запрещается передавать посторонним лицам сведения, содержа­щие коммерческую тайну; заключать сделки, которые могут подорвать доверие клиентов к компаний; работать в течение определенного сро­ка после увольнения в конкурирующей фирме.

Коммерциализация интеллектуальной собственности

Коммерциализация интеллектуальной собственности — использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности пред­приятия. Она позволяет получить ряд практических преимуществ:

• владельцы интеллектуальной собственности могут быть учреди­телями фирм без отвлечения реальных денежных средств путем внесения объектов интеллектуальной собственности в уставный капитал предприятия;

• можно получать дополнительные доходы за передачу права пользо­вания интеллектуальной собственностью;

• ее можно использовать в качестве залога при получении кре­дита;

• обеспечивает защиту от конкурентов на период выведения на ры­нок новой продукции, а также защиту от недобросовестной конку­ренции;

• способствует созданию рекламного имиджа у покупателя при информировании о правовой охране выпускаемой продукции или работе по лицензии известного производителя;

• позволяет снизить налог на прибыль путем уменьшения налого­облагаемой базы на величину амортизации нематериальных ак­тивов и величину затрат на создание объектов интеллектуаль­ной собственности, а также уменьшить налог на добавленную стоимость, если сделка оформляется как патентный, лицензи­онный или авторский договор,

Обособление интеллектуальной составляющей бизнеса в Группе компаний

Центр
структурирования бизнеса и налоговой безопасности
taxCOACH

Почти любой бизнес имеет в своем запасе интеллектуальную составляющую, однако мало кто этим пользуется, например, в целях налоговой экономии или в качестве инструмента владельческого контроля. Тем более, мало кто эту часть своих активов защищает.

Разберемся в том, что и как можно использовать и нужно защищать в вашей деятельности из объектов интеллектуальной собственности. В первую очередь обозначим, что составляет интеллектуальный актив бизнеса:

Объекты

Примеры из бизнеса

Особенности

Объекты авторского права:

Сайт, дизайнерские работы, рекламные материалы, видеоролики и т.д.

Сами объекты и их отчуждение и использование не требуют регистрации в Роспатенте.

Объекты патентного права: изобретения, промышленные модели и образцы

Различные виды собственных разработок: упаковки, методов производства, конструктив оборудования и т.д.

Требуется регистрация объекта и прав на него в Роспатенте. Длительный срок регистрации объекта (до 2-х лет)

Средства индивидуализации

Наименование компании, ваша торговая марка (бренд) и т.д.

Требуется регистрация товарного знака и прав на него в Роспатенте. Длительный срок регистрации (до 1,5 лет)

Ноу-хау (секрет производства)

Примеры сходны с объектами патентного права. Кроме того это могут быть различные рецептуры и вообще индивидуальные элементы, делающие ваш бизнес таким особенным (как мы называем — фиолетовые элементы бизнеса)

Необходимо утверждение и соблюдение режима коммерческой тайны

Как видим из примеров, практически в любом бизнесе присутствуют объекты интеллектуальной собственности. Оформление прав на эти объекты может быть одним из ключевых элементов обеспечения безопасности бизнеса, причем не только имущественной, но и налоговой, и управленческой.

Обозначим главные особенности, которые должны быть учтены:

1. Получение дохода и налоговая экономия.

Возможность получения дохода от бизнеса в виде роялти (лицензионных платежей), который, например, может стать альтернативой дивидендным выплатам собственнику бизнеса..

В этом случае регистрация объекта интеллектуальной собственности обязательно должна быть осуществлена на собственника (в некоторых случаях обязателен статус индивидуального предпринимателя).

При этом контролирующие органы настороженно отнесутся к ситуации, когда компания отчуждает свой товарный знак, а спустя небольшой промежуток времени заключает лицензионный договор о праве пользования им за существенное лицензионное вознаграждение. Все сделки по переходу собственности на товарные знаки и иные регистрируемые объекты интеллектуальной собственности фиксируются в Роспатенте, включая ЦЕНУ договора. Отследить цепочку собственников не представляет труда.

Поэтому стоимость объекта интеллектуальной собственности, предусмотренная договором на его отчуждение, должна быть соразмерна его реальной ценности для бизнеса и размеру будущих лицензионных платежей. Нельзя передавать объект по условной стоимости в 100 000 рублей, перечисляя потом за его использование по лицензионному договору миллион в месяц.

Кроме того, если раньше роялти был одним из самых безопасных способов получения доходов и налоговой оптимизации, то сейчас к этому способу нужно подходить с должным обоснованием деловой цели таких выплат для компании:

  • объект ИС действительно должен использоваться компанией в своей деятельности, участвовать в получении ею прибыли;

  • размер роялти должен соответствовать полезности объекта и, конечно же, не перетягивать на себя всю зарабатываемую прибыль. Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что размер роялти в рамках 5-7% от выручки компании у судов вопросов не вызывает.

  • если необходима передача объекта ИС от компании к ее собственнику, стоимость сделки должна быть приближена к рыночной. Это особенно касается объектов, регистрация отчуждения которых проходит в Роспатенте. В этом случае налоговый орган не затруднит выявить несоразмерность размера роялти и стоимости самого объекта, его оценки сторонами.

2. Аккумулирование денежных средств на Хранителе активов

Наряду с одним из возможных источников получения дохода собственником бизнеса лицензионные платежи, выплачиваемые Хранителю активов, позволяют осуществлять и финансирование приобретения им имущества. При этом, в отличие, например, от аренды (рыночность стоимости которой легко проверяется), завышение размера лицензионных платежей доказать практически невозможно. Это связано со сложностью оценки как стоимости самого нематериального актива, так и его реальной ценности для компании-пользователя. Тем более порядок определения размера платежей может быть разнообразным: процент от выручки компании, твердая денежная сумма, единоразовая выплата и т.д.

3. Нюансы регистрации и договорных отношений

В части оформления отношений между собственником объекта ИС и другими субъектами группы компаний, учитывая особенности каждого объекта интеллектуальной собственности и договора по его использованию, всегда необходимо обращать внимание на следующие вопросы:

  • регистрировать ли объект в Роспатенте или использовать его без регистрации. Например, на изобретение можно получить патент, придав ему огласку, а можно без регистрации использовать как секрет производства (ноу-хау) и сохранить в тайне от третьих лиц.

Объекты права интеллектуальной собственности

Обязательность регистрации

Средства индивидуализации

Товарные знаки

Обязательна

Наименование места происхождения товара

Коммерческое обозначение

Не предусмотрена

Фирменное наименование

Определяется в учредительных документах и отражается в ЕГРЮЛ

Объекты патентного права

Изобретение

Обязательна — выдается патент

Полезная модель

Промышленный образец

Ноу-хау (секрет производства)

Не предусмотрена

Объекты авторского права

Не предусмотрена, но возможна в добровольном порядке для программ для ЭВМ и баз данных

Учитывая, что использование патента также подлежит госрегистрации, а сам патент редко гарантирует защиту от неразрешенного использования, выбор бизнеса зачастую останавливается на оформлении объектов в виде ноу-хау. Тем более, что не каждую уникальную технологию или методику, используемую в бизнесе, можно запатентовать, а вот оформить как ноу-хау возможно.

  • кто непосредственно использует объект интеллектуальной собственности в своей деятельности (например, изобретения или ноу-хау могут принадлежать собственнику, а использоваться производственной компанией, торговой компанией, региональным представительством);

  • каким договором закрепить отношения между правообладателем и пользователем нематериального актива: это может быть, например, лицензионный договор. При этом наличие исключительной лицензии (предусматривающей запрет для собственника ИС передавать объект в пользование еще кому-либо) может объяснить высокий размер роялти, ведь пользователь платит за эксклюзивность. Отдельно следует упомянуть и договор франчайзинга, речь в котором может идти не только о передаче в пользование товарного знака, но о целом комплексе методик, правил и требований к реализации продукта, что всегда позволяет обосновать стоимость франшизы и детально описать все условия пользования объектами ИС.

Объекты права интеллектуальной собственности

Применяемые договорные конструкции

Регистрация перехода права по договору в Роспатенте

Средства индивидуализации

Товарные знаки

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак;
2. Лицензионный договор на использование товарного знака;
3. Договор франчайзинга;
4. Залог

Обязательна

Наименование места происхождения товара

Возможность передачи права пользования или отчуждения исключительного права законодательством не предусмотрена

Коммерческое обозначение

Исключительное право на КО может перейти только в составе предприятия в порядке универсального правопреемства

Право на использование КО может быть предусмотрено договором аренды предприятия или договором франчайзинга

Не осуществляется

Фирменное наименование

Исключительное право использования ФН неотчуждаемо и не может быть передано ЮЛ по договору

Объекты патентного права

Изобретение

1) Договор об отчуждении права на получение патента, заключаемый автором

2) Договор об отчуждении патентообладателем исключительного права (патента)

3) Лицензионный договор

4) Залог

Обязательна

Полезная модель

Промышленный образец

Ноу-хау (секрет производства)

1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства;
2. Лицензионный договор производства;
3. Залог
4. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)

Не осуществляется

Объекты авторского права

1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства;
2. Лицензионный договор производства;
3. Залог

Не осуществляется, за исключением случаев заключения договора в отношении базы данных, программы для ЭВМ, зарегистрированных в Роспатенте

  • как определить вознаграждение за использование объекта (в процентах от выручки, твердой сумме и др.). При этом следует исходить из решения вопросов о том, на какой компании будет оседать прибыль, создаваемая с использованием объекта интеллектуальной собственности, на какие цели планируется использование платежей и т.д.

  • если речь идет о создании нематериального актива по заказу или в рамках трудовых отношений, важно детально проработать все нюансы по передаче прав на актив заказчику/работодателю, выплате вознаграждения исполнителю/работнику, вопросы возможности использования ими созданного объекта и т.д.

4. Нюансы владения объектами ИС

Вопрос о том, кто будет собственником ИС, является ключевым. Особенно остро он стоит в бизнесе с несколькими партнерами.

Порядку совместного владения результатами интеллектуальной деятельности посвящена отдельная норма ГК РФ. Так, п. 2 ст. 1229 кодекса допускает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. При этом все вопросы в части использования объекта, получения и распределения доходов от его использования и т.д. разрешаются правообладателями с помощью отдельного соглашения (п. 3 ст. 1229 ГК РФ). По аналогии с общей долевой собственностью на имущество, определение порядка владения, использования и распоряжения объектами интеллектуальной собственности отдано на откуп самим правообладателям. Это позволяет, в частности, гарантировать полный объем прав на результат интеллектуальной деятельности каждому из сособственников, и каждому получать свою, закрепленную за ним долю дохода использования ИС.

Вместе с тем, это правило действует не для всех объектов. Зарегистрировать товарный знак, например, на двух ИП-собственников в данный момент невозможно (за исключением регистрации коллективного товарного знака). Роспатент объясняет отказы в такой регистрации тем, что товарный знак призван индивидуализировать товары, продукты, услуги и, видимо, по логике госоргана, выпускать такие товары может только определенный единственный субъект. Регистрация же совместно используемого товарного знака допускается только как коллективного, однако это налагает на владельцев такого знака существенные ограничения: коллективный товарный знак нельзя передавать в пользование по лицензионному договору (что делает бессмысленным его регистрацию на собственников, которые потом передают знак в пользование операционной компании), такой знак также нельзя отчуждать (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).

Таким образом, закрепить совместные права владельцев бизнеса на товарный знак напрямую, чтобы впоследствии его можно было передать третьему лицу в пользование, на данный момент нельзя. Выйти из описанной ситуации можно следующими способами:

  • Зарегистрировать товарный знак на юридическое лицо, учредителями которого станут собственники. Это позволит закрепить права каждого из партнеров по бизнесу на товарный знак, но доход каждый из собственников сможет получать только в в виде дивидендов, что уже не даст ощутимой налоговой экономии, как если бы собственник владел товарным знаком в статусе ИП;

  • Товарный знак может быть передан в совместное пользование в рамках договора простого товарищества. Даже зарегистрировав товарный знак на одного из собственников, партнеры могут заключить между собой договор о совместной деятельности, предметом которого будет деятельность по управлению объектами интеллектуальной собственности с целью их более эффективного использования. В этом случае собственник товарного знака внесет право пользования товарным знаком в качестве своего вклада в простое товарищество, после чего оба товарища смогут пользоваться товарным знаком в общих целях. Второй товарищ сделает вклад в виде, например, навыков по развитию бренда, сотрудников-маркетологов и т.д. Направления использования товарного знака можно определить самим договором. При этом сам факт передачи права пользования товарным знаком требует регистрации в Роспатенте. Данный вариант не включает второго собственника в совладельцы знака, однако позволяет уравнять владельцев бизнеса в праве его использования и получения дохода от объекта ИС;

  • Регистрация товарного знака по частям с распределением уже нескольких товарных знаков между собственниками. Поскольку в форме товарного знака законодательством допускается регистрация словесных, графических объектов и т.д., единая используемая в бизнесе торговая марка, состоящая, например, из рисунка и слова, может быть зарегистрирована по частям. В итоге мы получаем два свидетельства на два товарных знака, которые бизнесом будут использоваться в совокупности.

5. Функциональное обособление интеллектуального звена сотрудников при формировании группы компаний

Наряду с нематериальными активами, которые можно учитывать на балансе, а иногда даже пощупать, нередко важнее не сам результат интеллектуальной деятельности, а интеллектуальное ядро бизнеса как совокупность навыков, сотрудников и т.д, которое занимается разработкой оборудования, различных технологических устройств, выполняет конструкторские работы. Его обособление от операционного звена бизнеса полезно и в целях защиты, поскольку именно эта часть компании составляет ее уникальность, и в целях оптимизации налога с доходов.

С помощью обособления Интеллектуального звена бизнеса (путем, например, создания компании разработчиков, проектировщиков, конструкторов) достигаются следующие цели:

  • функциональное разделение деятельности для создания оптимальных условий работы сотрудникам, занимающимся разработкой объектов интеллектуальной собственности;

  • обеспечение контроля и гарантий сохранности прав на интеллектуальную собственность;

  • оптимизация налогов на доходы.

Однако при выделении такого интеллектуального центра актуальны все перечисленные выше вопросы, решаемые при обособлении объектов ИС. Кроме того, обособление на одном субъекте и сотрудников, и деятельности центра разработок, и результатов их труда в виде нематериального актива гарантируют отсутствие претензий налогового органа к тому, что именно данный субъект владеет объектом ИС и получает роялти за его использование, ведь именно он (его сотрудники) такой объект сотворили.

Как видим, вопросов, требующих решения при обособлении интеллектуального звена, довольно много, однако детальный подход к их решению позволяет не только обезопасить столь ценные активы от утраты, но и получить ощутимый налоговый эффект.

Обсудить материал

>Глава 2. Охрана интеллектуальной собственности в России

2.1.Пакет законов рф на объекты интеллектуальной собственности

Охрана интеллектуальной собственности – ключевой момент инновационной деятельности. Непосредственно состояние патентной системы может сдерживать или стимулировать инновационную деятельность предприятий. Ввиду особой нематериальной основы объектов интеллектуальной собственности лишение или отсутствие патентных прав равнозначно утрате самой собственности. В настоящее время патентная система охватывает все этапы разработки нового продукта. Поэтому её охрана, в том числе пресечение недобросовестной конкуренции в этой области входят в число стратегических целей не только компаний, но и государств.

В Российской Федерации государственная охрана интеллектуальной собственности гарантирована главным законом страны – Конституцией РФ (ст.44). В настоящее время действует пакет законов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности:

  • Гражданский кодекс Российской Федерации;

  • закон «Об авторском праве и смежных правах» (от 9 июля 1993 г. № 53-53-1);

  • Патентный закон РФ (от 23 сентября 1992 г. № 3518-1);

  • закон «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (от 23 сентября 1992 г. № 3526-1);

  • закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» (1992 г.);

  • закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (от 23 сентября 1992 г. № 35-20-1);

  • закон «О науке и государственной научно-технической политике» (от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ);

  • федеральный закон об информации, информатизации и защите информации (1992 г.);

  • закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (от 22 марта 1991 г.) и др.

В виду неразвитых рыночных отношений, присущих России, реализация главных положений Патентного закона затруднительна, так как основа этого закона берет корни из немецкой системы, созданной в условиях капитализма. Помимо этого, в бывшем Законе СССР об изобретениях предусматривался максимальный срок экспертизы в 13 месяцев с момента подачи заявления. В настоящем законодательстве РФ заявитель имеет право ходатайствовать о ее проведении в течение 3 лет со дня подачи заявления. Такое положение ставит заявителя перед серьезными вопросами, ведь действие его исключительных прав официально исчисляется с момента подачи заявки на изобретение, а практически использовать эти права он сможет только после получения патента, а это может составить достаточно длительный период времени. В этом случае реальный срок пользования исключительными правами на изобретение составит не двадцать лет, как определяет законодательство, а значительно меньший срок.

Роль государства в регулировании отношений в сфере интеллектуальной собственности велика. Она выражается в необходимости обеспечения прав авторов, стимулировании их творческой активности, а также широком применении результатов их научной деятельности.

2.2.Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности

Охранными документами на объекты интеллектуальной собственности являются патенты, свидетельства, авторские права. Рассмотрим более подробно документарную защиту тех объектов интеллектуальной собственности, которые наиболее часто встречаются в процессе предпринимательской деятельности: изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, секрета производства или ноу-хау.

«Патент» в переводе с латинского языка означает «свидетельство, грамота», представляет собой документ – свидетельство, которое выдается заявителю (юридическому или физическому лицу) и удостоверяет его исключительное право на авторство и объект патентного права.

Формула патента – это особая текстовая часть, написанная с соблюдением законодательных правил и требований и определяющая объем исключительных прав патента.

Патент включает в себя патентную грамоту единого образца, на которой указаны название изобретение (промышленного образца, полезной модели), дата приоритета, дата публикации государством патентных сведений, данные о заявителе, ФИО автора, а также приложенные к грамоте описания формулы или полный текст патента с изображениями. Каждый патент проклассифицирован согласно Международным классификаторам и обладает своим уникальным номером.

Предоставляемые государством патентообладателю исключительные права – это весьма широкие права, заключающиеся в правах владения, пользования и распоряжения объектом интеллектуальной собственности. Таким образом, никто не вправе без разрешения патентообладателя использовать запатентованный промышленный образец, изобретение или полезную модель.

Однако патентообладатель вправе предоставлять неисключительные и исключительные лицензии (Приложение 9) третьим лицам, продавать патенты, ставить их на баланс предприятия и совершать иные действия, приносящие выгоду, денежные вознаграждения и отчисления в пользу владельца патента.

В настоящее время законодательство Российской Федерации предусматривает 3 вида патентов:

1.Патент на изобретение (Приложение 1, Приложение 8)

2.Патент на полезную модель (Приложение 2)

3.Патент на промышленный образец (Приложение 3).

Различие между ними заключается в критериях патентоспособности и сроках действия патента.

Срок действия патента на промышленный образец равняется 15-ти годам. Срок действия патента на полезную модель составляет 10 лет, однако он может быть продлен на 3 года, и в сумме составит 13 лет. Срок действия патента на изобретение равняется 20 годам, кроме патентов, которые относятся к лекарственным препаратам, срок действия которых продлевается еще на 5 лет. Намерение продлить патент связано с временными затратами производителя по выведению своего продукта на определенные рынки.

На зарегистрированный товарный знак органами выдается специальный документ – свидетельство на товарный знак. Такое свидетельство удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак по отношению к товарам, указанным в свидетельстве. Образец свидетельства на товарный знак в России представлен в Приложении 4.

1. Понятие интеллектуальной собственности. Институты права интеллектуальной собственности.

Примерные вопросы для зачета

Право интеллектуальной собственности– подотрасль гражданского права, совокупность правовых норм и институтов права, регулирующих отношения в сфере возникновения, использования и защиты объектов интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная собственность– совокупность исключительных прав гражданина или юридического лица на результаты творческой, интеллектуальной деятельности, а также приравненные к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).

Право интеллектуальной собственности не регулирует процесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литературы и искусства, охраняет результаты интеллектуальной деятельности, представляющие собой нематериальные блага.

Традиционно интеллектуальную собственность делят на две составляющие:

1) промышленную собственность;

2) авторское право.

Промышленная собственность характеризуется такими ее составляющими, как промышленные образцы, изобретения, полезные модели, товарные знаки, знаки обслуживания и фирменные наименования. Авторское право относится к произведениям искусства, литературным и музыкальным произведениям, творениям кинематографии, а также к научным произведениям.

Систему российского права интеллектуальной собственности составляют следующие институты:

а) авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи и по поводу создания и использования произведений науки, литературы и искусства;

б) права, смежные с авторским, – права исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания;

в) патентное право – совокупность правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;

г) право интеллектуальной собственности на товарный знак (знак обслуживания);

д) право интеллектуальной собственности на фирменное наименование;

е) право интеллектуальной собственности на топологии интегральных схем;

ж) право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных;

з) право интеллектуальной собственности на селекционные достижения;

и) правоотношения в сфере коммерческой и служебной тайны

2. Объекты интеллектуальной собственности. Классификация объектов интеллектуальной собственности.

Объектами являются объекты интеллектуальной (творческой) деятельности. Отличительной особенностью является их идеальная природа. Они могут быть лишь осмыслены, восприняты интеллектуально или эмоционально, но не осязаемы. Защите подлежит то, что выражено в предмете. Вещь и право собственности неразрывно связаны между собой. Уничтожение вещи прекращает право собственности на него. Объект интеллектуальной собственности существует независимо от вещи, в которой он материализован. В случае уничтожения книги право интеллектуальной собственности на произведение литературы не прекращается.

К объектам интеллектуальной собственности не применимы многие нормы, относящиеся к вещам. В законодательстве для них установлен специальный правовой режим.

К объектам интеллектуальной (творческой) деятельности относят:

а) произведения науки, литературы, искусства (результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в книгах, картинах и других изображениях, скульптурах, монументах и др.);

б) объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы);

в) средства индивидуализации юридического лица, выпускаемой им продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и др.);

г) информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления (защите по праву интеллектуальной собственности подлежат служебная, коммерческая тайна, «ноухау»).

3. Интеллектуальные права.

Статья 1226. Интеллектуальные права

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статья 1227. Интеллектуальные права и право собственности

1. Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

2. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 настоящего Кодекса.

Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса.

(2. Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (статья 1134), указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения (абзац второй пункта 1 статьи 1266) после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.)

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

1.4.3. Основные институты права интеллектуальной собственности

Как уже неоднократно отмечалось, понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по отношению к таким исполь-зуемым в законодательстве и в юридической литературе понятиям, как «литературная и художественная собственность» и «промышленная собственность».

Последние обозначают соответственно авторское право, действие которого распространяется также на результаты научного творчества («научная собственность»), и патентное право вместе с примыкающим к нему законодательством об охране средств индиви-дуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Однако эти две составляющие не исчерпывают всего содержания понятия «интеллектуальная собственность». Существует немало результатов интеллектуальной деятельности, которые пользуются правовой охраной, но вне рамок авторского и патентного права и законодательства о средствах индивидуализации. К ним, в частности, относятся топологии интегральных микросхем, служебная и коммерческая тайна, селекционные достижения и некоторые другие объекты правовой охраны. Поэтому понятие интеллектуальной соб-ственности шире по объему, чем понятия авторское право и патентное право — вместе взятые.

С учетом общности ряда объектов интеллектуальной собственности и сложивщейся в данной области системы источников права рассматриваемую подотрасль можно подразделить на четыре относительно самостоятельных института (рис. 4).

Первым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности», является патентное право. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями:

во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д.

во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента.

в-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ.

Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами ин-теллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промыш-ленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыс-лительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в ходе их внедрения они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют между собой и существенные различия. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны — их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями.

Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде

устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических и художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится в несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

Прежде всего, важнейшим отправным началом (принципом) патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта.

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключают, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым обогащение общественных знаний. В общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. — эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство особую заявку. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению по российскому зако-нодательству не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности разработки, являются обязательным условием охраны. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.

Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентодателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего, именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателями. Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

Вторым правовым институтом необходимо выделить институт авторского права и смежных прав. Им регулируются отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания (смежные права). Объединение в едином институте, который в дальнейшем для краткости будет именоваться просто авторским правом, двух указанных групп норм объясняется теснейшей зависимостью возникновения и осуществления смежных прав и прав авторов творческих произведений, а также урегулированностью соответствующих отношений единым законом.

В качестве основных задач (функций) авторского права в юри-дической литературе называют чаще всего две следующие задачи. С одной стороны, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом, обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование созданных ими произведений и получение доходов и т.д. С другой стороны, задачей авторского права считается создание условий для широкого использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушателей знакомиться с ними.

Указанные задачи авторского права тесным образом связаны с его принципами:

во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст. 44 Конституции РФ;

во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества;

в-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора;

в-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора.

Третий правовой институт. С развитием товарно-денежных отношений в России все более важным элементом рыночной экономики становятся такие объекты промышленной собственности, как фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наиме-нования мест происхождения товаров. Создание равных условий хо-зяйствования для различных типов товаровладельцев, внедрение кон-курентных начал в их деятельность и повышение ответственности за ее результаты, необходимость насыщения рынка товарами и услугами для удовлетворения потребностей населения обусловливают объективную потребность в правовом механизме, обеспечивающем должную инди-видуализацию предприятий и организаций, а также производимых ими товаров и услуг. Такой правовой механизм представлен особым инсти-тутом рассматриваемой подотрасли гражданского права, а именно ин-ститутом правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).

Данный правовой институт, как и патентное право, имеет дело с так называемой промышленной собственностью, т. е. с исключительными правами, реализуемыми в сфере производства, торгового обращения, оказания услуг и т.п. Однако обеспечиваемая им охрана интересов обладателей исключительных прав строится на несколько иных началах и принципах, нежели охрана прав патентообладателей и изобретателей.

С переходом к рыночной экономике отношение к указанным объектам стало коренным образом меняться. В этих условиях очень важно обеспечить возможность индивидуализации предлагаемых товаров и услуг, в чем в равной степени заинтересованы и производители, и потребители. Гарантируя права на выступление в хозяйственном обороте под собственным индивидуальным именем, на обозначение производимых товаров и оказываемых услуг определенными символами или наименованиями и обеспечивая их защиту в случае нарушения, закон создает необходимые предпосылки для реализации указанной возможности.

Таким образом, основной функцией рассматриваемого института интеллектуальной собственности является обеспечение долж-ной индивидуализации производителей и их товаров, работ и услуг. Сам институт состоит, однако, из двух тесно взаимосвязанных, но все же относительно самостоятельных частей, а именно субинститута средств индивидуализации участников гражданского оборота и субинститута средств индивидуализации продукции, работ и услуг. Хотя в главном своем назначении указанные средства индивидуализации совпадают, каждое из них играет и свою особую роль в хозяйственном обороте.

Фирменное наименование, являющееся коммерческим именем предпринимателя, неразрывно связано с его деловой репутацией. Фир-менное наименование, ставшее популярным у потребителей и поль-зующееся доверием у деловых партнеров, приносит предпринимателю не только немало дивидендов, но и заслуженное уважение в обществе и признание его заслуг. Поэтому право на фирму должно рассматриваться и как важное личное неимущественное благо.

Товарный знак и знак обслуживания, которыми маркируются производимые товары и оказываемые услуги, являются активным связующим звеном между изготовителем и потребителем, выступая в роли безмолвного продавца. Наряду с отличительной функцией, популярный товарный знак вызывает у потребителей определенное представление о качестве продукции. На мировом рынке цена изделий с товарным знаком в среднем на 15 — 25% выше, чем цена анонимных товаров. Наконец, товарный знак служит для защиты выпускаемой продукции на рынке и применяется в борьбе с недобросовестной конкуренцией.

Аналогичные функции выполняются и таким средством обозначения продукции, как наименование места происхождения товара. Наряду с ними обозначение товара наименованием места его происхождения выступает как гарантия наличия в товаре особых, неповторимых свойств, обусловленных местом его производства. Обеспечивая правовую охрану наименований мест происхождения товара, государство защищает и стимулирует развитие традиционных ремесел и промыслов, продукция которых всегда пользуется большим спросом у потребителей.

Таким образом, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) является одной из важных составляющих российского права интеллектуальной собственности.

Четвертый правовой институт. Помимо традиционных объектов, охраняемых авторским и патентным правом, а также институтом средств индивидуализации участников гражданского оборота (фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров), российское право предоставляет охрану се-лекционным достижениям, топологиям интегральных микросхем, ин-формации, составляющей служебную и коммерческую тайну, и некоторым другим результатам интеллектуальной деятельности.

При этом отдельные объекты правовой охраны, в частности научные открытия и рационализаторские предложения, являются специфическими для российского права, поскольку в большинстве государств мира они особо не выделяются. Другие же объекты, в частности селекционные достижения, секреты производства, топологии интегральных микросхем, пользуются специальной правовой охраной в большинстве развитых стран.

Поэтому, опираясь на отличия рассматриваемых результатов интеллектуальной деятельности от традиционных объектов интеллек-туальной собственности, все их можно, условно, отнести к сфере единого правового института, а именно института охраны нетрадиционные объектов интеллектуальной собственности.

Введение особой правовой охраны служебной и коммерческой тайны обусловлено необходимостью ограждения законных интересов участников товарного оборота, затрачивающих время, силы и средства на разработку и внедрение передовых технологий и методов ведения бизнеса, которые далеко не всегда могут быть защищены с помощью традиционных форм правовой охраны. Правила добросовестной конкуренции предполагают наличие у других участников оборота возможности самостоятельно добиваться аналогичных результатов, но запрещают вторжение в область чужих технических и коммерческих секретов путем промышленного шпионажа, подкупа и другими недозволенными методами.

Быстрое развитие современной вычислительной техники, основой которой являются интегральные микросхемы (ИМС), обусловило необходимость правовой охраны последних как на уровне структурно-функциональной схемы, так и на уровне топологической схемы. Структурно-функциональная и электрическая схемы ИМС, а также способы изготовления ИМС могут быть защищены в рамках патентного права, поскольку они подпадают под понятие «техническое решение задачи». Что же касается топологических схем ИМС (взаимное расположение элементов), разработка которых требует значительных трудовых затрат, дорогостоящего оборудования и творческих усилий, то они оказались практически беззащитными перед копированием. В результате нарушитель получает возможность изготавливать и поставлять на рынок более дешевые кристаллы, неправомерно получая преимущества в конкурентной борьбе. Невозможность обеспечения эффективной охраны рассматриваемых объектов нормами авторского и патентного права привела к появлению в гражданском праве особых правил о топологиях интегральных схем.

Особая правовая охрана рационализаторских предложений обусловлена необходимостью стимулировать в рамках конкретных предприятий творческие усилия работников по усовершенствованию применяемой техники и технологии, а также разработке полезных для предприятий предложений организационного и организационно- технического характера.

Таким образом, выделение в праве интеллектуальной собственности института охраны нетрадиционных результатов интеллектуальной деятельности имеет под собой достаточно весомые основания.

Итак, подотрасль гражданского права, регулирующая отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, представлена четырьмя названными выше самостоятельными институтами, образующими соответственно: патентное право, авторское право, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности (рис. 4).

Как зарегистрировать авторское право на интеллектуальную собственность – правила оформления

Стихи, музыка, литературные произведения, открытия и изобретения – все это представляет не только культурную, социальную, но и материальную ценность для их создателей. Чтобы третьи лица не могли воспользоваться выгодами, по факту им не причитающимися, создателю интеллектуальной собственности нужно воспользоваться алгоритмом, как зарегистрировать авторское право. Практика показывает, что это запутанная правовая процедура, но ее прохождение дает возможность законно получать прибыль долгие годы.

Объекты авторского права

Чтобы зарегистрировать свои права как автора, должны иметься как минимум две составляющие: объект интеллектуальной деятельности и его создатель. Российское законодательство не ограничивает перечень ценностей, подлежащих защите. К ним относятся:

  • песни;
  • музыка;
  • картины, чертежи, наброски;
  • фильмы;
  • литературные произведения;
  • копирайт;
  • фильмы;
  • компьютерные программы;
  • сценарии;
  • карты;
  • скульптуры и т.д.

Закон оставляет право оформить авторство не на все произведение, а на его часть, например, образ главного героя романа.

Существуют объекты, на которые невозможно получить авторство (ст. 1259 ГК РФ). К ним относятся:

  • произведения народного творчества;
  • тексты официальных документов;
  • общеизвестные сведения;
  • изображения и звуковой контент, относящиеся к госсимволике.

По общему принципу, автор.право не оформляется на произведение, которое давно находится в свободном распоряжении широкого круга лиц. Например, идея или принцип стали общедоступными и повсеместно применяются обывателями.

Законодательное регулирование

Авторскому праву в России посвящены ст. 1255-1302 ГК РФ. Согласно тексту нормативного акта, создатель интеллектуальной ценности является ее обладателем. Ему принадлежат правомочия:

  • подписывать своим именем;
  • право неприкосновенности результата умственного труда или творческой деятельности;
  • возможность обнародовать произведение.

Согласно ст. 1257 ГК РФ, автором считается гражданин, чье имя указано в произведении. Оспорить это утверждение можно исключительно в судебном порядке.

Авторство регистрируется на обнародованные и необнародованные произведения интеллектуального труда, существующие в какой-либо объективной форме (письменной, устной, объемной, звуковой, изобразительной).

Особенность четвертой главы ГК РФ заключается в том, что закон не прописывает какого-либо универсального порядка, как получить авторство. В нормативном акте прописано, что достаточно заявить о себе как о создателе произведения. На практике подобный подход влечет множество нарушений: создание и распространение пиратских копий, плагиат, кража интеллектуальной собственности и т.д.

Как защитить свои интеллектуальные ценности

Российское законодательство не регламентирует процедуры оформления авторских прав. Ст. 1257 ГК РФ утверждает так называемую «презумпцию авторства». Суть ее состоит в следующем: если человек сможет предоставить суду экземпляр произведения, по которому можно будет определить дату создания, и она окажется более ранней, чем у второго лица, претендующего на результат интеллектуальной деятельности, его признают автором.

С точки зрения практического использования этот механизм ненадежен. Доказывать собственную правоту в суде – затратное и долгое мероприятие. Поэтому владельцы интеллектуальных ценностей ищут другие способы оформления своих прав на произведения искусства.

На сегодняшний день существует четыре отлаженных механизма оформления авторства:

Обнародование произведения под своим именем

Этот метод наименее надежен и не является регистрацией авторства в строгом смысле, однако он защищает владельца от нападок злоумышленников.

Обращение в организации, ведущие реестр

Самая крупная из них – РАО, ее представительства есть в Москве и в крупных российских городах. Это надежный способ: мошенники не смогут претендовать на интеллектуальную собственность. Главное – обратиться в организацию до момента обнародования произведения.

Чтобы зарегистрировать авторские права на песню, нужно отправиться в организацию и оплатить ее услуги. Представители РАО не проверяют, действительно ли человек является создателем произведения, но удостоверяют факт того, что он обратился первым.

Чтобы сделать все необходимое, РАО потребуется 20 дней, по истечении которых гражданину выдадут регистрационное свидетельство. Документ можно использовать как доказательство в суде. У некоммерческой организации остается копия произведения.

Регистрация авторства у нотариуса

Чтобы зарегистрировать авторство, отправляйтесь в любую нотариальную контору, захватив с собой паспорт и 2 копии произведения. Если оно не одностраничное, листы заблаговременно нумеруются и прошнуровываются.

Нотариус заверяет документы в вашем присутствии, после чего вы получаете свой экземпляр произведения, который можно использовать для подтверждения собственных правомочий в любых инстанциях, включая суд.

Обращение в патентное ведомство РФ

Этот способ не применим для произведений искусства. Он разработан для защиты авторства на промышленные образцы, изобретения и товарные знаки. Создатель собирает требуемые документы и предоставляет в орган.

Получив обращение, ведомство проверяет, уникален ли результат интеллектуальной деятельности: нет ли на рынке аналогичных методик в общем доступе, соответствует ли объект критериям новизны. Процедура регистрации длится несколько месяцев и требует значительных материальных затрат.

Защита авторских прав

Авторство означает, что создатель интеллектуальной ценности вправе получать от ее использования доход неограниченное количество лет. Чтобы злоумышленники не покушались на причитающиеся гражданину материальные выгоды, используется два способа защиты прав:

  1. Их регистрация, осуществляемая любым из перечисленных выше способов.
  2. Судебное отстаивание собственных интересов, если мошенники пытаются незаконно использовать интеллектуальную собственность.

Для борьбы со злоумышленниками автор может подавать следующие типы судебных исков:

  • о признании авторства;
  • о восстановлении положения дел, существовавшего до допущенного нарушения;
  • о компенсации нанесенного материального и морального вреда.

Защита и регистрация авторских прав – относительно новые для российской действительности понятия. Эти вопросы недостаточно проработаны в законодательстве, что оставляет множество «точек уязвимости». Чтобы дать отпор злоумышленникам и отстоять собственные интеллектуальные права, необходимо не рассчитывать на свои силы, а обращаться за помощью к опытным юристам.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *